рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным

Содержание

|Содержание…………………………………………………………………………………. |2 |

|Введение ……………………………………………………………………………………. |3 |

|Глава1 Понятие и содержание наследования по завещанию ……………………... |6 |

|1.1 Становление и развитие правового регулирования наследственных | |

|отношений …………………………………………………………………………………... |6 |

|1.2 Понятие завещания по гражданскому законодательству РФ …………………. |9 |

|1.3 Правовой анализ завещания ………………………………………………………... |14 |

|1.4 Порядок изменения и отмены завещания ………………………………………… |18 |

|1.5 Формы завещания в соответствии с новейшим гражданским | |

|законодательством ……………………………………………………………………….. |21 |

|Глава 2 Некоторые аспекты совершения завещаний ……………………………… |29 |

|2.1 Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным …………………. |29 |

|2.2 Специальные распоряжения завещателя ………………………………………… |38 |

|2.3 Порядок признания завещания недействительным и его правовые |40 |

|последствия ………………………………………………………………………………… | |

|2.4 Некоторые правовые проблемы института наследственного права в |42 |

|России | |

|Заключение …………………………………………………………………………………. |46 |

|Библиография ……………………………………………………………………………… |48 |

|Приложения ………………………………………………………………………………… |52 |

Введение

В современных условиях имущество, которое может принадлежать

гражданину на праве собственности, ни ограничено, ни по составу, ни по

количеству, ни по стоимости. В частной собственности граждан оказалось

весьма ценное имущество это квартиры, жилые дома, акции, ценные бумаги,

денежные средства внесенные во вклад в банк, другое имущество.[1]

Совершенное естественно, что оставаться безразличным к судьбе своего

имущества на случай смерти граждане не могут и не должны. До недавнего

времени законодательство, которое регулировало наследственные

правоотношения, то есть основания, порядок и условия перехода имущества

гражданина (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам

(наследникам), - Гражданский кодекс РСФСР 1964г. [2] - было рассчитано на

существовавшие в момент его принятия экономические условия, которые

характеризовались, среди прочего, преобладающей ролью социалистической

собственности, и в первую очередь государственной, ограничение личной

собственности граждан по ее составу, объему, источникам приобретения.

Изменение экономических условий, утверждение частной собственности граждан

и всемерная ее защита со стороны государства привели к принятию нового

законодательства – третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации,

на основании Федерального закона РФ «О введении в действие части третьей

гражданского кодекса Российской Федерации» № 147-ФЗ, от 26 ноября 2001

года, вступающим в действие с 1 марта 2002 года. Кроме того, в отношении

завещаний, составленных до вступления в силу третьей части ГК РФ,

применяются правила о недействительности завещания, закрепленные в ГК РСФСР

(ст.7 федерального закона РФ «О введении в действие части третьей

гражданского кодекса Российской Федерации» № 147-ФЗ, от 26.11.01 г.),

независимо от того когда по ним откроется наследство – до 1 марта 2002 г.

или после. Все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности выбранной

темы.

Целью, данной работы является: изучение и анализ проблем связанных с

наследственным правом, раскрытие сущности завещания, рассмотрение форм

завещания, исследование нового законодательства, сравнительный анализ его

со старым, выявление и анализ проблем, связанных с

наследственными правоотношениями, постановка вопросов, оставленных

законодателем без надлежащего внимания анализ судебной практики по делам о

наследовании, рассмотрение коллизионных вопросов в этой области.

Проводя анализ правовой основы, следует отметить, что вопросы

наследственного права регулируются многими нормативными актами. В статье 35

Конституции РФ сказано, что право наследования гарантируется. Основным

документом, регулирующим наследственные правоотношения, в настоящее время

является раздел V третьей части Гражданского кодекса РФ. Важным источником

наследственного права является раздел VII Гражданского кодекса РСФСР 1964

года, также регулируют права наследования нормы Основ гражданского

законодательства, Семейного кодекса РФ. Большое значение для правильного

разрешения споров о наследовании имеет Постановление Пленума Верховного

суда РФ от 23 апреля 1991г. №2 в редакции постановления Пленума от 21

декабря 1993 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о

наследовании» и другие правовые акты, о которых будет сказано ниже.

В научной литературе, вопросы наследования наиболее полно освещены в

книгах таких авторов как Барщевский М.Ю. «Наследственное право»,

Пронина М.Г. «Право наследования», Власов Ю. Н. «Наследственное право РФ» и

многих других.

Нормативная база, касающаяся вопросов наследственного права,

достаточно обширна, однако даже с принятием третьей части ГК РФ не были

устранены некоторые пробелы в законодательстве, более того появились новые

нерешенные вопросы, которые будут рассматриваться в данной работе.

Глава 1 Понятие и содержание наследования по завещанию

1. Становление и развитие правового регулирования наследственных отношений

Наследование является одним из известных древнейших правовых

институтов, упоминания о котором можно найти в самых первых письменных

источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.д. и т.п.

В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в

законодательстве Солона (VI век до н. э.), права завещателя здесь несколько

ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий

детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать. [3]

В привычном для нас виде основные институты наследственного права

зародились в Древнем Риме; впоследствии были восприняты гражданским правом

новых народов и составляют до сих пор основу наследственного права всех

зарубежных государств.

Именно римскому праву современные законодательства обязаны самим

понятием наследования, как универсального преемства, в силу которого на

наследника не только переходят, в качестве единого комплекса права и

обязанности наследодателя, но и возлагается ответственность своим

имуществом за долги наследодателя, создается своего рода продолжение в лице

наследника, юридической личности наследодателя. Вместе с идеей

универсального преемства римское право выработало, и понятие сингулярного

преемство по случаю смерти: понятие завещательных отказов (легатов), в силу

которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее

завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни было

обязанностей.[4] С этими основными понятиями системы наследования как

преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало

ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения

наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами

наследодателя.

Римские законы XII таблиц знали два основания наследования:

наследование по завещанию и наследование по закону, которое имело место

если наследодатель умирал, не оставив завещания.

Первым по времени основанием наследования было в Риме, как и везде,

наследование по закону, в силу которого имущество оставалось в семье,

признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на

это имущество, однако, законы XII таблиц исходят уже из представления о

завещании, как о нормальном, наиболее часто встречающимся основании

наследования.

В итоге своего развития, наследственное право Древнего Рима

устанавливало четыре разряда наследников по закону для родственников вплоть

до шестой степени родства (включая детей троюродных братьев и сестер),

причем присутствие родственников в каждом разряде исключало из числа

наследников следующие разряды.

Римский принцип сохранился в системе наследственного права почти всех

цивилизованных государств. Например, по французскому законодательству в

очередь наследников по закону попадают родственников вплоть до шестой

степени родства, а в германии количество очередей, призываемых к

наследованию, вообще не ограничено.

В дореволюционном русском праве существовало правило о наследниках по

завещанию и наследниках по закону: «Право наследования … простирается на

всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного

прекращения одного не только в мужском, но и в женском поколении». Это

правило означало, что родственники призываются к наследованию по русскому

законодательству без ограничения степенью родства.[5]

Совершенно иным образом наследственное право развивалось в советский

период. Первым декретом советской власти в области наследственного права

был декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»[6]. Право

наследования было восстановлено лишь 1922 году (ст. 418 ГК РСФСР 1922 г.) в

связи с принятием первого советского гражданского кодекса, который

кардинально отличался от дореволюционного законодательства о наследовании.

Было установлено две очереди наследников. При отсутствии завещания к

наследованию по закону призываются только самые ближайшие родственники. В

первую очередь наследников входят дети, супруг и родители умершего. Во

вторую очередь – братья и сестры умершего его дед и бабка. Устанавливали

эти нормы ввиду близкой победы коммунизма и отмирания частной

собственности, а соответственно и буржуазного института наследования.

Следующим этапом в развитии наследственного права в России было

принятие Гражданского кодекса РСФСР от 1 октября 1964 года (раздел VII).

И, наконец, последний этап – третья часть Гражданского кодекса РФ от 1

марта 2002 г. (раздел V).

2. Понятие завещания по гражданскому законодательству РФ

Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания

наследования. В соответствии со статьей 1118 3 части ГК РФ

«Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения

завещания» - наследование по завещанию. Наследование по закону – это

наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных

наследодателем.

Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе

наследникам в соответствии с установленной очередностью предусмотренной

статьями 1142-1145 и 1148 третьей части ГК

В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо

чаще, чем наследование по завещанию. Прежде всего следует обратить внимание

на то, на что упорно в течении многих лет указывает статистика стран,

которые бесспорно следует отнести к числу демократических правовых

государств с развитой рыночной экономикой, Германии , Англии, Франции,

Нидерландов и многих других: около 70 процентов граждан не оставляют

завещаний.[7] В России завещание, это нечто особенное, оставляемое до

недавнего времени лишь небольшим числом весьма «продвинутых» в

юриспруденции граждан. Причин тому много – невысокая правовая культура

части населения, смерть в раннем возрасте, скоропостижная смерть, суеверная

боязнь составлением завещания ускорить естественное течение событий и

другие.

Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по

закону и это не может быть предметом соглашения[8]. Если нет наследников ни

по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству

(статья 1141 ГК).

Наследование по закону имеет место тогда, когда:

1) не было составлено завещание;

2) Завещание было составлено, но признано недействительным судом

(оспоримое завещание). При этом недействительность завещания не лишает

лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей,

права наследовать по закону или на основании другого действительного

завещания;

3) Все наследники по завещанию либо не имеют право принимать наследство,

либо никто из них не принял наследства, либо все наследники отказались

от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в

пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего

считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке

наследования по закону в собственность Российской Федерации;

4) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии

другого назначенного наследника.

В настоящее время в России все заметнее становится тенденция

возрастания роли завещания при определении судьбы наследственной массы

после смерти ее собственника. Если раньше многим было просто нечего

завещать и в составлении подобного документа просто не было необходимости,

то теперь многие граждане имеют в собственности дорогостоящее имущество,

как, например, жилые помещения. И вопрос их наследования должен быть четко

урегулирован. Если гражданин не желает чтобы его имущество досталось

наследникам по закону, составление завещания просто необходимо. В противном

случае может возникнуть ситуация, когда после смерти гражданина его

имущество достанется совсем не тем лицам, которым бы он хотел его завещать.

В нашей литературе наиболее распространено определение завещания как

односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай

своей смерти, сделанное в установленном законом форме и направленное,

прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами,

названными завещателем своими наследниками, в порядке установленном

завещателем.[9]

Завещание, как акт выражения воли завещателя, представляет собой

одностороннюю сделку и не предполагает какого –либо встречного

волеизъявления другого лица.

Римский юрист Ульпиан определял завещание так: «Завещание есть

правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно

действовало после нашей смерти».[10]

Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую

очередь, то. Что она совершается на случай смерти и является основанием

наследования. Посредством завещания наследодатель изменяет порядок

наследования по закону. Примером может служить то, что каждый гражданин

вправе завещать свое имущество, как в целом, так и в части. Включая и

предметы домашнего хозяйства и обихода.

Завещатель может распределить свое имущество между назначенными им

наследниками в любых долях.

Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию

заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним

лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично.

Следовательно завещание односторонняя сделка носящая строго личный

характер. Поясняя сказанное, следует отметить, что завещание – как

единоличная сделка – может быть, совершено лишь от имени одного лица. Если

же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц, то оно может быть

признано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата

Министерства юстиции РФ «государственные нотариус не вправе удостоверить

одно завещание от имени нескольких лиц» здесь же следует сказать, что,

являясь односторонней сделкой, носящей строго личный характер, завещание

согласно статьи 657 основ законодательства РФ о нотариате не может быть

совершено через представителя, даже действующего по доверенности или на

основании закона (родителей, опекунов и т.д.).

Относительно завещаемой наследственной массы можно отметить, что

наследодатель вправе распорядиться только своим имуществом.

Действительность завещания относительно оговоренной в нем наследственной

массы определяется только на момент открытия наследства, и, сделав

завещательные распоряжения относительно своего имущества, гражданин не

лишен права распоряжаться своим имуществом: например, продавать и дарить

его по своему усмотрению.

Завещание это прежде всего письменный документ. Законодательство не

допускает составления устных завещаний, а также показывания факта завещания

в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме,

хотя бы и в присутствии свидетелей.

Новое законодательство уделяет завещанию большое внимание. Статья 1126

предусматривает закрытые завещания, которые передаются в заклеенном

конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые

ставят на конверте свои подписи. Статья 1129 ГК РФ раскрывает новое понятие

– завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Гражданин, который находится в

положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных

обстоятельств лишен возможности составить по всем правилам завещание, может

изложить свою волю в простой письменной форме в присутствии двух

свидетелей. Такое завещание следует утвердить судом по требованию

заинтересованных лиц либо свидетелей до истечения срока, установленного для

принятия наследства.

Важное значение имеют указанные в завещании место и время его

составления, нотариальная форма завещания является обязательной. Тем не

менее, законодательством России предусмотрены конкретные случаи, когда

нотариальная форма завещания может, быть, и не соблюдена в силу тех или

иных обстоятельств. В этих ситуациях завещания, составленные с учетом

требований законодательства, удостоверенные соответствующими полномочными

должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным (статья

1127 ГК РФ).

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что завещать можно

только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного

лица, выражать только его волю и не должно быть связанно с какими бы то ни

было «встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия

только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в

установленной законом форме.

Представляется, что на основании всего вышеизложенного завещание может

быть определено как односторонняя сделка, носящая лично-формальный

характер,

устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях

наследодателя после его смерти.[11]

3. Правой анализ завещания

Российское законодательство провозглашает свободу завещательных

распоряжений. (Статья 1119 ГК РФ). В III части ГК РФ пределы этой свободы

несколько расширены.

Свобода – в данном случае это возможность проявление наследодателем

своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии каких-либо

ограничений.[12]

Свобода завещания означает, что наследодатель;

1) вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам;

2) вправе самостоятельно определить долит наследников в наследстве;

3) вправе по своему усмотрению лишить наследства одного, нескольких или

всех наследников по закону;

4) лишая наследников наследства, вправе не указывать причины такого

лишения;

5) вправе по своему усмотрению включить в завещание иные распоряжения,

предусмотренные правилами III части ГК РФ о наследовании;

6) вправе отменить уже совершенное завещание;

7) вправе изменить уже совершенное завещание;

8) не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания;

9) не обязан сообщать, кому - либо о содержании завещания;

10) не обязан сообщать кому-либо об изменении завещания;

11) не обязан сообщать кому-либо об отмене завещания.

Свобода совершения завещания признается лишь в той мере, в какой не

нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые

нравы и не совершено на основании заблуждения.

Наследодатель имеет право отменить уже совершенное завещание, т.е.

объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить

уже совершенное завещание – по другому распорядиться своим имуществом.

Не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания – означает, что

наследодатель не должен ни кому, ни чего доказывать о своих поступках и

действиях. У него нет ни каких обязанностей, на основании которых он был бы

обязан что-либо кому-либо доказывать. Он никому не подотчетен. Это свобода

его действий.

Наследодатель не должен никому сообщать о совершении, содержании,

изменении и отмене завещания, дабы не быть подвергнутым давлению со стороны

наследников и иных заинтересованных лиц.

Статья 1120 ГК РФ, дает гражданам право завещать любое имущество.

Когда наследодатель составляет завещание, он не всегда знает, сколько

проживет, какое имущество приобретет и какого лишиться.

Право завещать любое имущество означает, что завещатель вправе:

1) совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе,

имеющимся в его собственности;

2) совершить завещание, содержащее распоряжение о том имуществе, которое

он может приобрести в будущем;

3) распорядиться всем своим имуществом;

4) распорядиться какой –либо частью имущества;

5) составить одно завещание;

6) составить несколько завещаний.

Под имуществом понимается как движимое, так и недвижимое

имущество. Наследодатель вправе разделить свое имущество по долям между

наследниками. В завещании он может указать только то имущество, которое у

него имеется в наличии, а в отношении того которое приобретет уже после

того, как составит завещание, может дать какие- либо распоряжения

Страницы: 1, 2, 3


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.